谷歌的“強盜”出題我們怎么解答 (2)——中新網

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    谷歌的“強盜”出題我們怎么解答 (2)
2009年11月12日 14:57 來源:經濟參考報 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  “私權”保護,何路可走

  記得2005年春節(jié)前,美國駐中國大使館的MarkCohen先生請客。席間,我曾專門就谷歌大肆非法將他人享有著作權的圖書進行數字化的問題向他征詢過美國官方的意見。Cohen先生當時的回答是:版權問題是民事法律問題,美國政府不會過問。其實,這也是預料到的答案,因為美國政府從來都不過問其國內的“私權”保護問題。然而與此同時,美國國民在海外的版權保護問題則是涉及到美國整體利益的“公權利”問題,政府不僅要過問,而且會動用一切可能的手段,包括向外國政府施壓,以期隨時隨地使美國人的版權都能獲得最大限度的保護。中國的情況則基本上是反過來的。

  根據美國版權法的規(guī)定,作為私權的版權可獲得民法及刑法上的雙重保護。

  在民法上,權利人得依照法律的規(guī)定,以“侵權”為由向法院提起訴訟,要求被告承擔包括損害賠償在內的多種民事法律責任。美國紐約州南區(qū)法院受理的谷歌案的案由即是“版權侵權”,而原告主張的救濟即包括損害賠償(damages)、禁止令(injunctiverelief)及公開承認侵權(declaratoryrelief)等。

  民事訴訟程序包括單獨訴訟和集團訴訟兩類,谷歌案就是一起典型的集團訴訟。而在本案中,原告又由兩類權利人構成,一類是個體權利人,如HerbertMitgang、DanialHoffman等,另一類則是版權集體管理機構,包括美國作家協會和美國出版商聯合會。在實際的訴訟程序中,兩類權利人均委托律師出庭,其中大律師MichaelJ.Boni就是最核心的人物。

  中國也已經建立了著作權集體管理制度,“文字著作權協會”就是該制度之下成立的,是意在代表從事文字創(chuàng)作的權利人行使權利的集體管理機構。根據國務院頒布的《著作權集體管理條例》的規(guī)定,著作權集體管理組織的業(yè)務范圍不得交叉、重合。這就意味著,就每一項可管理的權利而言,中國只可能有一個集體管理組織。正因為如此,文著協才在其網站上宣稱,它是中國大陸惟一一個能代表文字作品著作權人維權的機構。據文著協稱,其自2009年6月份起即開始同谷歌公司進行交涉,但在長達兩個多月的時間里,谷歌公司未予理睬。媒體報道,2009年11月2日星期一,谷歌高管ErikHartmann前往文著協進行商談。

  另據媒體報道,已經有700位中國作家授權文著協向谷歌討說法。然而遺憾的是,除了有可能代表這些作者提交索賠單之外,從目前的案件進展情況來看,文著協事實上已經無事可做。

  當然,我們還可以想象一下,美國法院在接下來的開庭審理后沒有批準和解協議,那么雙方當事人還將對協議進行修改。然而就現金賠償而言,谷歌公司僅為其宣稱的700萬部作品準備了4500萬美元,即平均每部作品僅備了6美元多一點,而非60美元。當然,如谷歌所稱非虛,那么前述700萬部作品中可能有相當一部分已經進入公有領域。但無論如何,4500萬美元肯定不足以向每一部尚在保護期內的作品的權利人支付60美元。這說明,谷歌的本意是希望權利人不來領取這60美元現金。這也就是為什么最初將提交索賠單的日期定為2010年1月5日,2009年10月7日的商討會后才修改為2010年6月5日。

  如果說,5天之后美國法院沒有批準和解協議而要求其繼續(xù)修改,那么現金賠償還有可能被改得更高嗎?雖然理論上說,有。但現實一點說,再高就可能超出谷歌的負擔能力,因而我相信,現實的美國人不太可能將這個數字提得過高,達到每部作品600美元,甚至6000美元。假如中國的文著協還有機會參與談判,能不能把支付給中國權利人的現金標準提得高一些呢?讓我們拭目以待吧。

  如某些媒體所稱,這次的和解協議不再適用于中國的權利人。這種說法能夠成立嗎?筆者不敢茍同。

  這個時候,我更愿意相信美國是“法治”國家。只要國會沒有修改現行的法律,其民事訴訟法中關于“集團訴訟”的效力就不可能會被法院判決所改變。谷歌的某位人士據說的不適用于中國的權利人,應當是指“不涉及中國的權利人在中國的權利”,意思是告訴我們,不要指望通過在中國法院起訴來解決問題,因為中國法院對美國法之下的版權爭議沒有管轄權。按照美國聯邦民事訴訟規(guī)則的規(guī)定,除了在規(guī)定時限內聲明不參與之外,沒有任何人能夠在“法外”尋求到更高水平的保護;該法也沒有規(guī)定雙方當事人可在和解協議中約定適用的例外。而實踐中是否允許這樣做?本人不知道。

  中國的文著協是否已經代表中國的權利人聲明“不參與”了呢?假如已經做過,那么依照美國法律的規(guī)定,和解協議當然對其代表的中國權利人無效,因而也將不能參與協議的談判,而且也不必現在就急著去和谷歌談判,以后還有時間。如果沒有做過這樣的聲明,那么即使有機會參與談判,也只能談付款標準問題,而不再有尋求到其他救濟方式的可能性了。

  就刑事責任而言,根據美國版權法第506條的規(guī)定,符合下列條件的行為將構成犯罪:(1)是故意行為;(2)出于商業(yè)利益或個人經濟利益目的;(3)在180天的期限內制作或發(fā)行一部或多部作品的一份或多份復制件,且總零售價超過1000美元。

  單純看上述法律規(guī)定,谷歌的行為已經構成犯罪是確定無疑的了。那么為什么美國沒有啟動刑事程序呢?目前還沒有人解答這個問題。

  《中華人民共和國著作權法》第四十七條規(guī)定,除非本法另有規(guī)定,未經著作權人許可,復制、發(fā)行、表演、放映、廣播、匯編、通過信息網絡向公眾傳播其作品,構成犯罪的,依照刑法追究刑事責任。《中華人民共和國刑法》第二百一十七、二百一十八條規(guī)定,以營利為目的,有下列侵犯著作權情形之一,違法所得數額較大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;違法所得數額巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金:(一)未經著作權人許可,復制發(fā)行其文字作品、音樂、電影、電視、錄像作品、計算機軟件及其他作品的;(二)出版他人享有專有出版權的圖書的;(三)未經錄音錄像制作者許可,復制發(fā)行其制作的錄音錄像的;(四)制作、出售假冒他人署名的美術作品的。以營利為目的,銷售明知是前條規(guī)定的侵權復制品,違法所得數額巨大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。

  這些規(guī)定也清楚地顯示,未經著作權人許可,類似谷歌這樣利用數字技術復制他人文字作品并傳播的,肯定也可受到刑事制裁。現在的問題是:中國的刑法能不能制裁在外國實施上述行為的人?

  從犯罪構成理論上說,犯罪后果發(fā)生地也是導致刑事管轄的主要因素之一。由于互聯網的無國界性,谷歌在美國數字化并通過網絡顯示他人作品時,其后果肯定會影響到中國。就此而言,中國對其實施刑事制裁并無理論上的障礙。幾年前,美國曾因一位俄羅斯科學家未經許可而開發(fā)出DVD解碼器,并向公眾傳播該解碼器而在其赴美國參加學術研討會期間將其逮捕并判刑。此舉引起學術界的強烈不滿。國際上許多知名科學家呼吁共同抵制美國;一些著名的學術組織,包括美國的學術組織都宣布將他們的學術活動移師海外。這些抗議活動著實讓美國感到非常難堪,也使DmitrySklyarov案成為了為保護知識產權而對外國人實施刑事逮捕的惟一一個案例。

  中國的刑事執(zhí)法機關想不想,以及敢不敢再創(chuàng)立一個案例呢?

  面對谷歌,我們該當如何

  正如許多媒體已經報道的那樣,早在10年前,中國即已開始實施所謂的“國家數字圖書館工程”,雖然該工程并沒有如最初設想的那樣成功,卻也催生了一批商業(yè)化的“數字圖書館”公司。這些公司的做法如同現在大家關注的“谷歌事件”一樣,都是在未經許可的情況下擅自對紙質圖書進行數字化加工后投入商業(yè)經營的。隨著規(guī)模的擴大及在社會上影響的擴大,著作權問題一直是懸在這些數字圖書館經營者頭上隨時都有可能落下的利劍。為了最大程度地降低因這把利劍下落可能造成的傷害程度,個別經營者開始通過主動出擊的方式尋求著作權人的授權。據稱,某知名“數字圖書館”已經獲得了幾十萬份著作權人的授權。還有一些經營者試圖通過與出版者簽訂協議的方式解決許可問題。

  至于圖書被數字化之后如何進行商業(yè)經營,應當說中國的經營者也是領先的探路者。當然,到目前為止,我們看到的大多數數字圖書館還是在通過出售數字化拷貝的形式從傳統的圖書館賺取有限的利潤;還有一些通過向單個用戶出售“讀書卡”的形式獲得微薄的收入。至于像賣傳統紙質書一樣直接向讀者出售數字化圖書,則僅僅處于探索階段,遠沒有形成市場規(guī)模。

  據我所知,將數字化圖書放置在互聯網平臺供網絡用戶搜索,并允許用戶閱讀其中的前十幾頁,也是中國一家經營數字化圖書的公司首創(chuàng)。該公司早已開通了一個面向全球的、可搜索到幾百萬冊圖書及數百位名家講座的數字化內容網站。

  事實上,谷歌現在的做法恰恰是從這家中國公司學到的。在這一點上,我們可以理直氣壯地說,中國人是美國人的老師。

  當然,谷歌畢竟實力雄厚,一旦開始運作,很快便名聲大振,引來了全球的矚目。

  與谷歌遭到起訴后尋求和解的做法相比,中國的數字圖書經營者除少數在積極尋求授權外,大多數沒有,而且也無意在著作權保護上作任何姿態(tài)。更有甚者,一些非法數字圖書經營者不但不積極尋求著作權問題解決辦法,反而在遭到起訴后百般抵賴,強詞奪理,甚至反過來起訴權利人及公證機關在固定侵權證據的過程中因使用了其所謂的閱讀器而侵犯其軟件著作權。如果我們把谷歌比作“強盜”,那么國內的一些非法數字圖書經營者則只能比作“流氓”或“地痞”了。

  面對這樣一種現實,我們是選擇勉為其難地接受“強盜”的和解協議,還是選擇無可奈何地容忍“流氓”與“地痞”的任意妄為呢?相信大家都會有自己的考慮。

  補記:

  本稿前面的內容完成于2009年11月2日,即谷歌圖書搜索戰(zhàn)略合作部亞太區(qū)首席代表ErikHartmann準備與中國的文著協面談前一天。筆者于結稿時實際上還有兩個期待:一是期待文著協在與ErikHartmann談判中能有所作為;二是期待美國政府能夠對來自各國的壓力有所回應,從而給法院施加一些影響,以阻止和解協議的通過。然而今天看來,這兩個期待都沒有結果。

  首先是文著協與ErikHartmann無果而終。雖然雙方約定了下次面談的時間,但從首次談判的結局上可以預料,以后的談判也不會向著中國著作權人期望的方向發(fā)展。其次是美國法院并沒有如期于11月6日開庭。今天一早上網,發(fā)現大律師MichaelJ.Boni于11月9日(此前提出的延期申請開庭的日期)又致函法院,要求將提交修改和解協議的日期推遲到11月13日。跡象表明,和解協議最終獲得法院的批準已經是不可逆轉的。

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直隸巴人的原貼:
我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標準已數年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
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